Grensen for odelsrett på mindre landbrukseiendommer

Det er ventet at det like over årskiftet 2007/2008 vil komme ut på høring et lovforslag om endringer i odelsloven. Fra departementet er det opplyst at forslaget vil innebære forenkling og modernisering av odelsloven. Det er å håpe at den nye loven vil gjøre det enklere å fastslå hva som er odelsjord.

I forbindelse med overdragelse av landbrukseiendommer er det ofte et sentralt spørsmål om hvorvidt eiendommen er en odelseiendom. Spørsmålet kan være avgjørende for om eiendommen er fritt omsettelig. Spørsmålet kan ha stor økonomisk betydning, særlig hvis eiendommen er lokalisert til pressområder nær byer og tettsteder.

Spørsmålet om odelsrett dukker gjerne opp ved dødsboskifter og i den forbindelse om noen av arvingene kan kreve eiendommen utlagt til seg til odelstakst. Ved de mindre landbrukseiendommer kan det være vanskelig å få avklare om det dreier seg om en odelseiendom.

Utgangspunktet er odelsloven § 2 som oppstiller visse minstekrav til størrelsen av arealene for at en eiendom skal kunne klassifiseres som odelsjord.
I korthet går dette ut på at eiendommer som har mindre enn 20 mål dyrket jord eller mindre enn 100 mål produktiv skog ikke kan være odelsjord. Men det er ikke derved sagt at eiendommer som er større enn disse krav nødvendigvis er odelsjord. Det er nemlig bestemt som ytterligere vilkår i tillegg til arealbetingelsene at eiendommen må kunne nyttes til landbruk.
Da de naturgitte betingelser for landbruksdrift er svært varierende i vårt land, sier det seg selv at det kan bli svært vanskelig å sette kriterier for hvilke eiendommer som kan nyttes til landbruk i odelslovens forstand.

Slik rettssituasjonen er i dag kan dette spørsmål ofte ikke besvares uten gjennom en belastende og opprivende rettssak. Konkret kan dette kan sette arvingene i en meget vanskelig situasjon. Man kan bli tvunget til å gå til odelssøksmål mot sin nærer slekt for å få avklaring.

Hvor lite forutsigbart dette spørsmålet er illustreres ved de følgende 4 høyesterettsdommer :

I 1987 var odelssaken om eiendommen Havrevollen i Høyesterett
Eiendommen lå på 900 m.o.h. Den hadde store fjellarealer, med beiter. Dyrket jord var ca 20 – 30 da, og det var ca 100 da produktiv skog.
Eiendommen hadde ikke veg og det var ikke el. strøm. Driften hadde ligget nede i mange år.
Arealkravene var oppfylt. Høyesterett kom til at dette ikke var landbruk, dvs. ikke odelseiendom.

I 1998 ble odelssaken om eiendommen Vesterøy i Tysvær behandlet i Høyesterett.
Eiendommen var på totalt 251 da, herav 20 da overflatedyrket, 30 da beite, 29 da lauskog og
172 da lyngmark.
Eiendommen lå på en øy, og den hadde ikke el. strøm. Den hadde vært fraflyttet 15 år.
Arealkravene var utvilsomt oppfylt.
Høyesterett kom til at eiendommen ikke kunne nyttes til landbruk og var derfor ikke odelsjord.

I år 2000 var odelssaken om eiendommen Store Døvik i Høyestrett.
Eiendommen var 239 da, herav 14 da dyrket jord, 9 da beite og 216 da utmark med blandingsskog – lite produktiv. Arealkravene var oppfylt. Eiendommen lå i et landbruksdistrikt. Høyesterett fant at eiendommen kunne nyttes til landbruk og var således odelsjord

I 2002 ble odelssaken om eiendommen Gisløys i Vinje kommune i Telemark behandlet i Høyesterett. 
Eiendommen var på totalt 20.000. Herav var 23 da jordbruks areal og gjødslet beitemark.
3.150 da var skog, og resten ca 16-17.000 da var fjellvidder.
Av skogen var en separat furuteig på 600 da med noen iblandet løvskog.70 % av denne teigen lå over verneskoggrensen på 760 m.o.h.
Husene på gården var gamle og til dels dårlige. Det var tvilsomt om hovedhuset var beboelig ut fra dagens krav til standard. Eiendommen hadde vei frem på sommerstid, ca 4 km fra vei om vinteren. Til eiendommen lå det også en seter. Landbruksdriften på gården hadde opphørt.
Arealkravene var utvilsomt oppfylt.
Høyesterett kom til at eiendommen ikke kunne nyttes til landbruk og den var således ikke odelsjord.

De ovenstående dommer viser at avgjørelsen av om hvorvidt mindre eiendommer, som arealmessig er over nedre grenser for odelsjord skal anses som odelseiendom, kan være høyst usikker. Det er et stort behov for en avklaring av disse spørsmål og innføring av mer entydige regler.

Tvangsfullbyrdelse

Vi tilbyr hjelp ved inndrivelse av pengekrav, inkasso og alle typer av tvangsforretninger.

Inndrivelse er normalt en flerleddet prosess og avhengig av om man allerede har et tvangsgrunnlag (f.eks. en dom, et gjeldbrev eller en pantobligasjon). 

Gangen i en tvangssak:

Saken starter med inkassovarsel til debitor. Hvis debitor ikke gjør opp sendes deretter betalingsoppfordring. Hvis debitor fortsatt ikke gjør opp sendes saken til forliksrådet. 

Utfallet i forliksrådet kan bli forlik, dom eller henvisning til retten.
Hvis man får dom i forliksrådet har man etablert et tvangsgrunnlag.
Hvis saken henvises til retten må man gå videre til de ordinære domstoler for å erverve et tvangsgrunnlag.

Når man endelig har fått tvangsgrunnlaget begjæres utlegg ved namsmannen. Dette resulterer normalt i et utleggspant som deretter må tvangsfullbyrdes, ofte ved begjæring om tvangsauksjon. 

Inndrivningskostnadene for alle inndrivingsskritt samt misligholdsrenter fra forfall skal legges til i kravet mot debitor.

Arveavgiftssatser fra 2012

Følgende satser gjelder for arveavgift fra og med budsjettåret 2012:

Til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn – herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren – og foreldre Til øvrig
Av de første 470.000, Intet Intet
Av de neste 330.000,- 6% 8%
Av det overskytende 10% 15%

 

 (Fra og med budsjettåret 2012).

Høyesterettsdom om avhendingsloven

HR tar opp kjøpers rett til å nekte/avvise overtagelse i dom av 8.11.2007.

Sammendrag:
Listen ligger høyt; det skal mye til at man har rett til å avvise overtagelse
Dersom man avviser, og ikke har hatt grunn til det, kan man komme i forsinkelsesansvar.
Ved inngåelse av kontrakt om kjøp av bolig, vil det normalt være avtalt et konkret tidspunkt for overtagelse.

Pr dette tidspunkt skal den solgte eiendom være i kontraktsmessig stand.

Dersom eiendommen – ved det avtalte overtagelsestidspunktet- ikke er i kontraktsmessig stand, oppstår spørsmålet om kjøper kan nekte å overta.
Ved overtagelsen vil risikoen for boligen gå over, reklamasjonsfrister begynner å løpe, og – ikke minst – kjøpesummen forfaller til betaling.

Ihht bustadoppføringsloven § 15 tredje ledd kan forbrukeren nekte å overta ytelsen, dersom det foreligger mangel ” som gjev rimeleg grunn til nektinga”

Avhendingsloven har imidlertid ingen tilsvarende regel.

Høyesterett uttaler i dommen at bestemmelsen i bustadoppføringsloven ikke får tilsvarende anvendelsen på avhendingslovens område.

HR uttaler bl.a følgende:

”Behovet for en avvisningsrett må vurderes i forhold til de sanksjoner avhendingsloven§ 4-8 gir kjøperen, ikke minst retten til å holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet kravet blir dekket.”

Videre uttaler HR:

”Lovens bestemmelser bygger på en balansering av hensynene til begge parter i slike saker. Noe stort behov for en avvisningsrett på dette området er det neppe, men jeg ser ikke bort fra at det kan være aktuelt i visse, spesielle tilfeller.”

”Slik avvisningsrett må imidlertid etter mitt syn være forbeholdt de klare tilfeller, hvor det ville virke sterkt urimelig om ikke kjøper skulle kunne avvise overtakelse.”

Det var i den aktuelle saken tale om en lekkasje i taket i en leilighet. Lekkasjen kom fra terrassen i leiligheten over. Det var opplyst om at det hadde vært lekkajser tidligere men at dette var rettet.
Det oppstod ny lekkasje et annet sted.
Arealet som skulle repareres, var akseptert å være fellesareal under boligsameiet, og kjøpers andel av utgiftene ville begrense seg til ca 2,4 % av totalbeløpet for reparasjon.
Reparasjonsarbeidene ville heller ikke influere på beboeligheten av leiligheten.

HR fant at det ikke forelå tilstrekkelig grunn for kjøper til å nekte overtakelse.

En konsekvens av dette var at det fra kjøpers side ble ansett å foreligge forsinkelse med betaling. Han måtte som følge av det betale forsinkelsesrente – 12 % pa fra den avtalte overtagelsesdato.

Selgers plikt til å opplyse om egeninnsats på bolig ved salg

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom høsten 2006 bl.a. om selgers plikt til å opplyse om det dersom han – ved egeninnsats – har utført nærmere bestemte typer arbeide på bolig som selges.

Boligen som ble solgt «as is» var ca. 20 år gammel. Selger hadde opplyst at bad i 1 etg. var pusset opp, og at badet hadde membran. Han hadde imidlertid ikke opplyst at han selv hadde utført arbeidene.

Videre hadde selger unnlatt å opplyse at vinterhave var oppført ved egeninnsats, hovedsakelig av ham selv og hans sønn.

Badet var ikke tett, hvilket ble anskueliggjort for retten ved at kjøper tettet sluket og satt baderommet under ca. 2 cm vann. Lekkasje ned i underliggende rom kom umiddelbart.

Vinterhaven led av vesentlige mangler i forhold til forskrifter som gjaldt på den tid huset ble bygget.

Bl.a. var varmekabler ikke lagt forskriftsmessig.
Det var jordete og ikke jordete anlegg i samme rom.
Bæreevne i takkonstruksjonen var ikke tilfredsstillende.
Diffusjonssperre i vegger var lagt galt.
Isolasjonsverdier i tak var tilnærmet lik null.

Selger ble ikke hørt med at konstruksjonene var av en slik art at en kjøper burde ha sett at det ikke var fagmessig utført som følge av at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Selger ble dømt til å betale prisavslag tilsvarende total riving og gjenoppbygging av vinterhave, og han ble videre dømt til å betale prisavslag tilsvarende kostnadene ved riving av fliser, legging av membran i gulv og vegger samt ny flislegging i bad.

Kjøper ble også tilkjent saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

Oppsummering:
Huset ble solgt for kr. 2.950.000,-. Totalt prisavslag ble kr. 575.000,- + renter fra tidspunkt for stevning. Hertil måtte selger betale totale saksomkostninger, inkl. godtgjørelse til fagkyndige meddommere i lagmannsretten med totalt ca. kr. 360.000,-. Total utbetaling til kjøper ble følgelig ca. kr. 1.100.000,-.

Gjennomskjæring i arveavgiftssak

I dom av 13.10.2006 (HR-2006-01749-A) kom en enstemmig Høyesterett (som de lavere instanser) til at det også på arveavgiftsrettens område (som på skatterettens) gjelder et prinsipp om at disposisjoner som utelukkende synes motivert ut fra ønske om å spare arveavgift kan settes til side.

En kvinne fikk sommeren 1995 vite at hun hade kreft og at hun sannsynligvis ikke hadde mer enn et år igjen å leve. Hun døde november samme år. Før hun gikk bort hadde hun gjennomført transaksjoner som kunne redusere arveavgiftsgrunnlaget. Skattedirektoratet fattet vedtak om å ilegge arveavgift som om disposisjonene ikke hadde funnet sted.

Høyesterett kom enstemmig til at det på arveaviftrettens område, som i skatteretten ellers, gjelder et gjennomskjæringsprinsipp som medfører at disposisjoner som er motivert ut fra et ønske om å spare avgift (skatt) kan settes til side.

Min kommentar
Dette betyr (selvsagt) ikke at man ikke kan gjennomføre ordninger som gjør at man sparer avgift, men at man må gjennomføre dette på en måte som skattefogden (første avgiftsmyndighet ) aksepterer. (eksempelvis at man i levende live overdrar fritidseiendom til barn eller barnebarn, men betinger seg en begrenset bruksrett. Det er også andre måter som gjør at man kan spare avgift, men det er for omfattende å gå inn på alle).

PS. Det er i statsbudsjettet for 2007 foreslått å doble fribeløpet og «lavsatsbeløpet» hvilket skulle medføre at høy sats ikke slår inn før ved 1.100.000,-.

Billingstad, 27.10.2007

Magne J. Synnevåg
Advokat

Dom i Høyesterett om midlertidig ansettelse

I en dom av 21.9.06, slår Høyesterett fast at det ikke er anledning til å dekke konstante behov for vikartjenester innenfor større virksomheter med relativt stabil fraværesprosent med løpende kortvarige vikariatavtaler. Dette innebærer at virksomheter med slike bemanningsbehov henvises til å styrke grunnbemanningen av faste ansatte.

Saken gjaldt spørsmålet gyldigheten av en midlertidig ansettelsesavtale. Etter sammenslåing av virksomheter bestod avtalen mellom en ansatt i ambulansetjenesten og Ullevål universitetssykehus.

Av avtalen fulgte det at arbeidstaker skulle tilbys vakter etter behov og stå fritt til å akseptere eller avslå vakter som ble tilbudt. Videre at den enkelte avtale om sporadisk vakt var «å anse som en tidsbegrenset arbeidsavtale som opphører når den / de avtalte vakt(er) er avsluttet, jfr. arbeidsmiljøloven § 58A» (Jfr. någjeldende lov § 14-9, som ikke innebærer realitetsendring.) Det het videre i avtalen at tjenestegjøring «ikke gir krav på fast tilsetting eller fortrinnsrett til fast tilsetting.»

Etter at arbeidsgiver avsluttet arbeidsforholdet reiste arbeidstaker sak med påstand om arbeidsforholdet bestod og krevde erstatning. Arbeidstaker tapte saken i tingrett og lagmannsrett – under dissens 2-1 i begge instanser.

For Høyesterett gjaldt saken spørsmålet om arbeidsgiver hadde praktisert arbeidsforholdet i strid med dagjeldende arbeidsmiljølov § 58A nr. 1:»Arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art kan bare rettsgyldig avtales i følgende tilfeller: a) …………………. b) for praksisarbeid eller for vikariater.»
Etter en drøftelse av begrepet «vikariat» konstaterte Høyesterett at et «vikariat» må være konkret begrenset i en eller annen form. Det ble antatt å være i strid med loven å inngå løpende, korte vikariatavtaler for å dekke et konstant behov for vikartjenester innenfor en større løpende virksomhet med noenlunde stabil fraværsprosent. I slike tilfeller skal bemanningsbehovet løses ved større grunnbemanning av fast ansatte.

På bakgrunn av en gjennomgang av arbeidsgivers vikarbruk over tid, fant Høyesterett enstemmig at det forelå et konstant og utdekke behov for arbeidskraft, som måtte gi grunnlag for en større fast bemanning. Arbeidstakerens anke førte følgelig frem, idet Høyesterett la til grunn at ansettelsesforholdet var innrettet i strid med forbudet mot midlertidig ansettelse.

Yngve Nadheim

Grunneier slapp å fjerne port for å bedre allmennhetens adkomst til strandsonen

Fylkesmannen hadde truffet vedtak om fjerning av port ved adkomsten til en større fritidseiendom for å sikre allmennheten bedre adgang til sjøen. Høyesterett la vekt på at fjerning av porten bare ville gi en marginal forbedring av adkomsten til sjøen. Retten fant videre at allmennhetens ferdsel til stiene mellom hyttene ville være til utilbørlig fortrengsel for grunneierne og at arealet derfor var å anse som innmark i henhold til friluftsloven § 1 a. Fylkesmannens vedtak ble dermed ansett ugyldig. En av fem dommere dissenterte, idet han mente de alternative traséene til sjøen var vesentlig dårligere enn tilgang via stiene på eiendommen. Den dissenterende dommeren anså ikke stiene innenfor porten som innmark og fylkesmannens vedtak var dermed gyldig. Sak nr HR-2008-00981-A